Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)

Гражданский брак и право на наследование (ч. 1) Юлия Меркулова Автор статьи Практикующий юрист с 2012 года

Некоторые молодые люди не спешат регистрировать супружеские отношения, предпочитая законному браку гражданский. Но при желании супругов расстаться у них нередко возникают вопросы по поводу раздела совместно нажитого имущества.

Он стал привычным явлением. Мужчина и женщина начинают совместное проживание, не заключая официальных отношений. Зачастую люди идут на такой шаг, чтобы проверить свои чувства, узнать, подходят ли они друг другу.

Одни считают подобные браки, не зарегистрированные юридическим образом, нормальным явлением. Такие отношения могут длиться долго.

Иногда в семье даже появляются дети, а гражданские супруги все так и не спешат ставить себе штамп в паспорте, потому что их и так все устраивает.

Но когда-то наступает конец, проходит любовь, угасают чувства. Как правило, гражданские муж и жена планируют расстаться по-тихому. Однако спокойно разойтись удается не всем. Ведь зачастую на первый план выходят имущественные споры. Перед парой встает вопрос, как делить совместно нажитое имущество. Ведь брак-то оказался неофициальным. И доказать что-либо оказывается существенной проблемой.

В СК РФ не существует понятия гражданский брак , закон регламентирует только официально зарегистрированные супружеские отношения.

С гражданским браком все намного сложнее, чем с официальным. Под этим термином понимают совместное проживание мужчины и женщины без заключения между ними законного союза.

Однако это возможно при условии, что ни один из них не состоит в официальном браке. При отсутствии у гражданских супругов юридических семейных отношений решать различные спорные вопросы очень сложно.

Особенно если речь идет об имущественных конфликтах.

Имущество, приобретенное во время совместного проживания гражданских супругов, часто является причиной разногласий в случае их развода.

При этом не важно, о каком именно имуществе недвижимости, бытовой технике, автомобиле идет речь. Неофициальный, гражданский, брак не предусматривает возможности законного раздела совместно нажитой собственности. Классическая процедура в соответствии со ст. ст. 20, 24, 38 СК РФ в данном случае не применяется.

Обратите внимание!

Наиболее приемлемым вариантом при разделе совместно нажитого имущества будет мирное урегулирование спора. Это возможно, если сожители (именно такое понятие применяют к гражданским мужу и жене) смогут договориться, кому что достанется после развода. Закрепить свое решение они могут, оформив соответствующие документы, заключив договоры дарения, купли-продажи и т.п.

Если же договориться полюбовно сожители не могут, единственным выходом для них в данной ситуации станет обращение в суд. Сначала им придется доказать, что у них действительно была семья.

Придется подтвердить, что они вели совместное хозяйство, приобретали мебель, недвижимость, транспорт и все те предметы, которые в их ситуации являются предметом спора.

Для этого суду необходимо представить документы, подтверждающие вклад каждого участника спора в приобретение вещей и недвижимости. Их роль могут выполнить:

  • договор купли-продажи на имущество;
  • чеки об оплате;
  • квитанции;
  • свидетельство о праве на собственность и т.д.

При прекращении семейных отношений общее имущество делится по нормам гражданского законодательства. Аналогично его судьба решалась бы, если бы речь шла об имуществе, приобретенном на имя родственника или друга. Суд выяснит, приобретена собственность на средства кого-то одного, или она приобреталась на средства обоих сожителей.

В соответствии с требованиями ст. 244 ГК РФ общая собственность гражданских супругов является долевой. Своей долей имущества муж может распоряжаться только с согласия жены, и наоборот. Разрешение нужно, если имущество находится в общей долевой собственности обоих сторон.

Если же по документам собственником является один из супругов, то другому придется в судебном порядке доказывать свое право на долю. Для этого нужно будет подтвердить, что он вкладывал собственные средства в приобретение объектов, соответствующими документами, чеками, квитанциями.

К примеру, если муж является собственником, он может по своему усмотрению подарить, завещать или доверить право иным способом распоряжаться своим имуществом другим лицам без согласия на то жены.

При разделе вещей и недвижимости в случае прекращения гражданского брака они достанутся тому супругу, который по документам является их собственником.

  • Если машина, квартира, земельный участок приобретались в тот момент, когда гражданская жена вела домашнее хозяйство, а муж работал и, соответственно, все вышеназванные объекты оформил на себя, все это получит именно он.
  • Если же в данной ситуации жена сможет доказать, что на приобретение данной собственности направлялись и ее собственные средства, суд изучит представленные факты и документы и вынесет соответствующее решение.
  • Чтобы доказать свое участие в приобретении вещи или недвижимости, приведите в суд свидетелей, которые своими показаниями смогут подтвердить ваши слова. Лучше, если в качестве доказательств вы предъявите какие-либо документы:
  • справку о доходах в период гражданского брака;
  • товарные чеки;
  • квитанции и прочее.

Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)

Сложности при разделе имущества

Соглашаясь на гражданский брак, сожители должны понимать, с какими сложностями они могут столкнуться в случае развода.

В ходе судебного процесса, если пара не сможет самостоятельно договориться о разделе имущества, каждой стороне придется доказывать свое участие в приобретение собственности (имущества). Также нужно будет обосновать время, когда возникло право на общую собственность.

Обратите внимание!

В случае смерти одного из гражданских супругов его сожителю будет сложно подтвердить официально вложение собственных средств.

Факты внесения денег и размер вложений в совместно нажитое имущество нужно доказывать документами. Устные соглашения о долевой собственности в данном случае неприемлемы.

Процедура доказывания прав на имущество

При обращении в суд для раздела нажитого в гражданском браке совместного имущества, кроме искового заявления, нужно представить подтверждение следующих фактов:

  • совместного проживания сожителей на протяжении определенного времени;
  • совместного ведения хозяйства;
  • совместного приобретения спорных вещей с указанием точного количества средств, вложенных каждым сожителем в покупку;
  • отсутствие разделения в пользовании совместным имуществом.

Доказательная база должна быть максимально полной и убедительной.

Как видно из вышесказанного, при дележке во время прекращения гражданского брака возникает много проблем. Чтобы их избежать, лучше всего обратиться к юристу.

Гражданский брак и право на наследование (ч. 1) Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года

Право на наследство гражданской жены после смерти гражданского мужа |Оформление наследства в 2022 году

Гражданский брак – весьма распространенное явление, которое до сих пор не закреплено на законодательном уровне, в связи с чем считается юридически незащищенным в сравнении с законным браком, зарегистрированном в органах ЗАГСа.

Вопросы наследования при сожительстве относятся к числу наиболее сложных, что обусловлено отсутствием законного статуса супругов у граждан. Однако, гражданский брак не лишает возможности получить наследство после смерти сожителя.

Наследование имущества гражданской женой отличается рядом сложностей и тонкостей, которые обязательно необходимо учитывать. В противном случае кандидатке в наследники придется обратиться в суд для удостоверения и защиты нарушенных прав.

Может ли гражданская жена претендовать на наследство умершего гражданского мужа без завещания?

Правила наследования имущества по закону регламентируются положениями главы 63 ГК РФ. В соответствии со ст. 1142-1145 ГК РФ, гражданская жена не является законным наследником, включенным в одну из очередей.

Вместе с этим, закон не может ограничить женщину в правах и лишить возможности получить наследство из-за отсутствия зарегистрированного брака.

В связи с этим, закон предусматривает несколько случаев, при которых гражданская жена может претендовать на имущество погибшего супруга: признание женщины нетрудоспособной и нахождение на иждивении мужа в течение года и более; наличие совместных несовершеннолетних детей.

В том случае, если в период сожительства граждане совместно приобрели то или иное имущество, закон не воспрещает женщине обратиться в суд для восстановления своих прав и получения наследства после смерти гражданского мужа. В данной ситуации в силу вступают нормы не только о наследовании, но и долевом имуществе, установленные главой 16 ГК РФ.

Когда гражданская жена может претендовать на наследство мужа?

На практике складывается несколько ситуаций, при которых сожительница не лишена права получить имущество наследодателя:

  1. Гражданская жена признана нетрудоспособной и проживала с наследодателем, а также на протяжении года до смерти находилась на его иждивении. Указанное положение находит отражение в ч. 1 ст. 1148 ГК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 1148 ГК РФ, если иных наследников по закону нет, сожительница может наследовать имущество в качестве представительницы восьмой очереди.
  2. У сожителей есть общий ребенок или несколько детей, не достигших 18 лет. В таком случае женщина, являясь законным представителем несовершеннолетнего, приобретает право на получение имущества от его имени. Однако, по достижении ребенком возраста 18 лет, все приобретенные объекты должны перейти законному наследнику, обладающему возможностью владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. В соответствии со ст. 64 СК РФ, родитель является законным представителем ребенка, а значит и в наследовании должен действовать от имени несовершеннолетнего. Рассматривая вопрос очередности, следует отметить, что в данном случае гражданская жена выступит наследником первой очереди в соответствии со ст. 1142 ГК РФ.
  3. Имущество, оставшееся после смерти наследодателя, является общим и нажито сожителями совместно. В такой ситуации гражданской жене необходимо обратиться в суд, доказав причастность сожительницы к имуществу умершего. Рассматривая судебное разбирательство, следует отметить, что очередности здесь нет, судья самостоятельно определяет круг наследников и объем передаваемого наследства.

На какое наследство может претендовать сожительница без брака?

В состав наследства могут включаться вещи, различное имущество, имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю при жизни. Указанная формулировка отражена в абз. 1 ст. 1112 ГК РФ.

При этом, не имеет значения, кто является наследником, даже на гражданскую жену указанное правило относительно состава наследства, актуально.

Наиболее распространенными видами наследства гражданской жене на практике являются следующие:

  1. Недвижимость – дома, квартиры, земельные участки, сооружения, помещения и иное.
  2. Движимое имущество – транспортные средства, денежные средства, вклады, ценные бумаги, музейные экспонаты и иное.
  3. Индивидуальное предпринимательство, доли в организациях, акции.
  4. Имущественные права – те, что вытекают из договоров или иных соглашений, исключительные права на результаты интеллектуальной работы, права на получение денежных сумм.
  5. Имущественные обязанности – долги перед третьими лицами.

Абз. 2 ст. 1112 ГК РФ указывает, что в наследство не может включаться совокупность прав, обязанностей, неразрывно связанных с личностью умершего, это право на алименты, возмещение вреда, причиненного третьими лицами и иное.

Как доказать гражданской жене право на наследство?

Процесс доказывания факта сожительства, а значит и права на получение наследства гражданской женой, организуется исключительно в порядке гражданского судопроизводства. Для того, чтобы получить в судебном порядке возможность на вступление в наследство, сожительнице следует сделать следующее:

  1. Определить подсудность – согласно п. 4 ч. 1 ст. 23 и ст. 24 ГПК РФ, дела о наследовании рассматриваются в судах общей юрисдикции, это районные или городские инстанции. В соответствии с ч. 1 ст. 29 ГПК РФ, иск подается по последнему месту жительства наследодателя, либо по месту нахождения наследства.
  2. Сформировать исковое заявление, соблюдая требования ст. 131 ГПК РФ.
  3. Собрать необходимый перечень приложений к иску, ориентируясь на ст. 132 ГПК РФ.
  4. Направить собранные документы в суд лично гражданской жене, почтой или через сеть Интернет (портал ГАС «Правосудие»).
  5. В течение 5 дней с момента передачи документов в канцелярию суда получить определение, отражающее решение судьи относительно иска (принять к производству или нет).
  6. Во время, указанное в определении, необходимо направиться в зал судебного заседания для принятия участия в разбирательстве. Если дополнительных вопросов у судьи к гражданской жене наследодателя не возникнет и представленных доказательств будет достаточно, решение принимается в рамках одного разбирательства. В противном случае судья назначает еще одно заседание, истребовав дополнительные доказательства.
  7. Итоговое решение оглашается в зале суда, но оно еще не вступает в законную силу. Это происходит через 30 дней с момента оглашения, что отражено в ст. 321 ГПК РФ. В месячный срок заявительница или иное заинтересованное лицо может подать апелляционную жалобу на решение суда, на основании которой будет назначен пересмотр дела.
Читайте также:  Розподіл бізнес-активів між подружжям

Итоговое решение выступает основанием для принятия наследства и регистрации права собственности в отделении Росреестра. В связи с этим, необходимость для обращения к нотариусу не возникает, гражданская жена вступает в наследство после вступления акта в законную силу.

В ходе судебного разбирательства женщина должна будет доказать факт сожительства с умершим. Доказательствами могут признаваться следующие предметы и документы:

  1. Общие фотографии, свидетельствующие о совместных поездках, досуге и проживании граждан.
  2. Видеозаписи, сообщения из социальных сетей и электронной почты, подтверждающие факт общения и ведения совместного быта сторонами.
  3. Справка из ЖКХ, свидетельствующую о регистрации сожителей.
  4. Свидетельство о рождении совместного ребенка – если есть.
  5. Договоры, платежные поручения, квитанции и иные документы, подтверждающие несение совместных материальных обязательств.
  6. Показания свидетелей, подтверждающие совместное проживание граждан.
  7. Документы, подтверждающие совместные крупные покупки сожителей.

Любые документы, материалы или объекты, указывающие на ведение совместного быта и хозяйства, могут приниматься судом и учитываться при вынесении итогового решения по оформлению наследства гражданской жене.

Сроки вступления сожительницы в наследство

Ст.

1154 ГК РФ устанавливает общий срок вступления в наследства, который распространяется на наследование как по закону, так и по завещанию – 6 месяцев с момента смерти наследодателя, либо вступления в силу решения суда о признании человека умершим. Таким образом, не имеет значения, было написано завещание, либо наследование реализуется по закону, продолжительность вступления в наследство остается единой – полгода.

В том случае, если право наследования у гражданской жены сформировалось из-за отказа иных наследников от получения имущества, полугодовалый срок истекает с момента возникновения данного права у сожительницы. Такое правило прямо установлено ч. 2 ст. 1154 ГК РФ.

При обращении в суд сроки могут несколько меняться. Это связано с тем, что гражданская супруга может обратиться в суд и по истечению полугодовалого срока, отведенного на принятие наследства.

Однако, рекомендуется не затягивать с написанием иска, в противном случае наследство может быть растрачено, либо представленных доказательств будет недостаточно для принятия решения. Общий срок рассмотрения дела в суде составляет 2 месяца с момента подачи документов в канцелярию, что отражено в ст. 154 ГПК РФ.

Дополнительно уйдет месяц на вступления акта в законную силу в соответствии со ст. 321 ГПК РФ. На основе принятого решения можно будет незамедлительно регистрировать права нового собственника.

Необходимые документы

В процедура наследования важное значение приобретает сбор документов, подтверждающих право заявительницы на получение части наследства. В том случае, если наследование организуется по закону, гражданской жене необходимо подготовить следующие документы:

  1. Заявление в свободной форме.
  2. Свидетельство о смерти наследодателя.
  3. Справка из ЖКХ о составе семьи, подтверждающая совместное проживание граждан.
  4. Свидетельство о рождении ребенка – если есть.
  5. Справка (заключение) о врачебной комиссии о признании сожительницы нетрудоспособной – если есть.
  6. Квитанции, чеки, платежные поручения и иные документы, подтверждающие несение расходов наследодателем на содержание сожительницы.
  7. Свидетельства, паспорта, выписки и иные документы, подтверждающие состав наследства, то есть права собственности наследодателя на те или иные объекты.
  8. Выписка об отсутствии задолженностей.
  9. Паспорт заявителя.

В том случае, если заблаговременно наследодатель сформировал завещание, необходимо предоставить нотариусу следующие документы:

  1. Заявление в свободной форме.
  2. Свидетельство о смерти наследодателя.
  3. Завещание.
  4. Паспорт заявителя.
  • По необходимости нотариус может запросить дополнительные документы, все зависит от индивидуальных особенностей ситуации и сложившейся практики разрешения споров.
  • Скачать образец заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство можно здесь.
  • Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)
  • Скачать образец заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию можно здесь.

Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)

Как получить наследство гражданской жене без завещания?

Для того, чтобы получить наследство гражданской жене без завещания, сожительнице необходимо сделать следующее:

  1. По последнему месту жительства наследодателя выбрать нотариуса. Как правило, место в данной ситуации совпадает с местом регистрации самой сожительницы.
  2. Написать заявление в свободной форме и подготовить все необходимые документы. В ситуации с сожительством важное значение приобретает доказывание нетрудоспособности женщины и факта нахождения на иждивении наследодателя. Если данные обстоятельства не будут доказаны, нотариус может отказать в принятии наследства.
  3. Направить собранные документы нотариусу для открытия наследственного дела. Специалист самостоятельно определяет круг наследников и занимается вопросами распределения имущества между кандидатами.
  4. Через полгода с момента открытия наследства нотариус может выдать свидетельство о праве на наследование в соответствии со ст. 1163 ГК РФ. Можно в любое время подойти и забрать подготовленное свидетельство. Если собственников на один объект имущества окажется несколько, в свидетельстве будет отражен факт долевой собственности.
  5. На основе полученного свидетельства следует провести регистрацию прав собственности – можно это сделать через нотариуса бесплатно, а можно самостоятельно через МФЦ.

Все спорные ситуации, возникающие между наследниками и гражданской женой наследодателя, рекомендуется разрешать во внесудебном порядке. В противном случае возникнет необходимость обращения в суд, а это существенно усложнит и затянет процесс наследования.

Вступление гражданской жены в наследство по завещанию, наследственному договору или фактическому принятию

Процедура вступления гражданской жены в наследство по завещанию или наследственному договору отличается простотой и реализацией следующих шагов:

  1. Определение нотариуса, в ведении которого находится завещание. Скорее всего, данные уполномоченного должностного лица оставит наследодатель до смерти.
  2. Сбор необходимой документации. На этом этапе рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с нотариусом для уточнения информации.
  3. В приемные часы следует направиться к специалисту и передать все собранные документы.
  4. Через 6 месяцев с момента смерти наследодателя нотариус выдаст наследнице свидетельство о праве на наследство. Вместе с этим, на основании данного документа параллельно будет проведена регистрация прав новой собственницы.

Наследница может фактически принять наследство, в такой ситуации не придется обращаться к нотариусу. Фактическое принятие наследства подразумевает совершение одного из следующих действий:

  1. Владение или управление наследственной массой.
  2. Принятие мер, направленных на сохранение имущества, защите от посягательств со стороны третьих лиц.
  3. Несение расходов на содержание и использование наследства.
  4. Оплата имеющихся долгов наследодателя, либо наоборот, получение денежных средств, положенных наследодателю.

Указанные действия прямо отражено в ч. 2 ст. 1153 ГК РФ. Фактическое принятие наследства аннулирует необходимость обращения к нотариусу, но если возникнет потребность в юридическом подтверждении данного факта, можно обратиться в суд в упрощенном порядке, предусмотренном главой 28 ГПК РФ.

Стоимость вступления в наследство

Процедура наследования сопровождается рядом издержек и материальными расходами, которые должна понести наследница:

  1. Сбор за получение свидетельства гражданской женой о праве на наследство – 0,3% от стоимости наследства, но не более 100 тыс. рублей, если женщина действует от имени несовершеннолетнего ребенка и 0,6% от суммы наследственного имущества, но не более 1 млн. рублей, если действует от себя лично. Указанные тарифы отражены в п. 22 ч. 1 ст. 333.24 НК РФ.
  2. Расходы на услуги технического и правового характера – каждый нотариус устанавливает свои расценки.
  3. Услуги оценщика по необходимости – зависит от региона и объема имущественной массы.
  4. Пошлина за обращение в суд – 300 рублей, что отражено в п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ.
  5. Регистрация прав собственности самостоятельно – 2 000 рублей за перерегистрацию прав на недвижимость (п. 22 ч. 1 ст. 333.33 НК РФ); 800 рублей за регистрацию прав на транспорт (п. 36 ч. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Судебная практика

Для того, чтобы разобраться со всеми тонкостями наследования имущества гражданской женой, предлагается ознакомиться не только с теоретическими положениями, но и с примерами из практики:

Какие права имеет супруг при наследовании в 2022 году

Гражданский брак и право на наследование (ч. 1)

Если скончался супруг, то его муж или жена могут воспользоваться имущественными правами, которые прописаны в законе. Они считаются ближайшими родственниками, что дает им возможность получить по наследству определенные материальные объекты в виде квартиры, дачи, машины, гаража и других вещей. Вопрос о том, какие права имеет супруг при наследовании в 2022 году, чаще всего появляется, когда помимо жены или мужа свои права заявляют и другие претенденты на наследство.

Проблему супружеских прав при наследовании целесообразно рассматривать в двух аспектах. Все зависит от того, при каких обстоятельствах ранее имущество попало во владение умершего. Например, оно могло быть куплено еще до свадьбы или же после нее.

У супруга есть доля

Если таковая имеется, то кроме собственно наследства, супруг может заявить права на половину всего нажитого в браке. Например, если жилье приобретено на совместные финансовые активы, то оба супруга имеют на него совершенно аналогичные права. Здесь не будет иметь никакого значения факт оформления официальных документов только на одного из них.

При решении вопроса о наследственных правах нотариус сначала займется оформлением супружеской доли и только после этого — выделением долей для всех наследников.

Если следовать закону, то доли у супругов равны, поэтому в собственность пережившего мужа или жены будет отдана ровно половина. То, что осталось после этого выделения,  перейдет в распоряжение наследников. Причем супруг тоже будет участвовать в этом процессе.

Чтобы был понятен процесс распределения долей, лучше проиллюстрировать это на примере.

Умер мужчина средних лет. После похорон прошло какое-то время, когда родственники решили заняться оформлением бумаг. Тут и возник спор о том, у кого больше прав. Из близких остались жена, сын-подросток и пожилые родители.

Объект, по поводу которого разгорелся конфликт, — трехкомнатная хрущевка. Супруги купили ее спустя семь лет после официальной регистрации брачных отношений. Очевидно, что жене отойдет половина этого жилья.

Другая часть поровну разделится между женой, сыном и родителями.

У супруга нет доли

Такое случается, если имущество  получено еще до заключения брака, или, к примеру, было подарено. В такой ситуации никаких привилегий у супруга быть не может. Он наряду со всеми другими наследниками вправе рассчитывать на положенную ему долю.

Закон гласит, что наследники в своих правах абсолютно равны. Это означает, все они получат равные доли. Никакой части имущества отдельно для супруга нотариус выделять не будет.

Может ли супруг остаться без наследства?

Такой результат вполне возможен, если было составлено завещание. Действующее законодательство дает единоличному собственнику право распоряжаться своими вещами, как он пожелает. Этот принцип распространяется и на наследственную сферу.

Читайте также:  Отмена налогового уведомления-решения

Говоря простыми словами, владелец имущества имеет право указать в завещании любого гражданина. Если это будет сделано, то супруг может лишиться своих наследственных прав. Но есть некоторые изъятия, которые позволяют ему получить часть имущества в любом случае.

Например, если муж или жена достигли возраста 65 или 60 лет соответственно, то они получают статус обязательного наследника и могут рассчитывать на долю, даже если к наследованию по завещанию согласно воле умершего призывается абсолютно посторонний человек или же другой родственник.

Правда, говорить о равном распределении в данном случае уже нельзя. Доля обязательного наследника будет меньше той, что получит гражданин, указанный в завещании.

Наследование в браке

Иногда кто-то из супругов становится наследником. Например, умерли родители и завещали своему сыну или дочери дом. В бракоразводном процессе может возникнуть вопрос, а вправе ли другой претендовать на эту недвижимость и требовать полноценного раздела?

Когда речь идет о равноправном разделе объекта недвижимости, то подразумевается, что в его приобретении муж и жена участвовали сообща и на равных, то есть направили в оплату сделки средства из своего общего бюджета.

Получение дома по наследству не предполагает траты супружеских средств, имущество передается наследнику безвозмездно. Следует простой вывод, — такая недвижимость не будет относиться к разряду совместно нажитой. Ее раздел будет невозможен, за исключением одного случая.

Если супруги решат реконструировать помещение, вложить в его ремонт и расширение совместные финансы, то ситуация может измениться коренным образом. Другой супруг получает законное право претендовать на часть дома.

Вывод

Какие права имеет супруг при наследовании в 2022 году? Переживший муж или жена имеют законные имущественные права, предусмотренные законом, например, на квартиру, машину и иное имущество.

Если надлежит разделить жилое помещение, приобретенное в период брака, то нотариус будет следовать следующему алгоритму.

Сначала он выделит половину пережившему супругу, а после этого займется распределением наследства.

Право на супружескую долю будет подтверждено свидетельством, оформленным в нотариальной конторе. Кроме этого переживший супруг вправе претендовать на часть наследство, так как закон наделяет его правами наследника первой очереди.

Если имущество подарено, или получено в результате наследственных мероприятий, супруг имеет право наследовать, причем в первоочередном порядке. Но случается, что супруг остается ни с чем. Например, если в браке супруги так ничего и не приобрели, а завещатель посчитал нужным не оставлять наследство своим родственникам, включая собственного супруга. Его воля должна быть исполнена.

Видео по теме

Признание наследником гражданского супруга

Подборка наиболее важных документов по запросу Признание наследником гражданского супруга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Признание наследником гражданского супруга

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 07.07.2021 N 88-12155/2021Категория спора: Защита прав на жилое помещение.Требования правообладателя жилого помещения: О признании права собственности на жилое помещение.Обстоятельства: Распределив бремя доказывания между сторонами, суд указал, что истцами не доказано наличие между бывшими собственниками договоренности о приобретении квартиры в общую долевую собственность и, как следствие, личное имущество наследодателя не признано предметом раздела между наследниками по закону и бывшим супругом.

Решение: Отказано.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 218, 244, 252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс), исходил из отсутствия законного режима имущества супругов ввиду того, что бывшие супруги повторно не зарегистрировали брак в органах записи актов гражданского состояния после его первоначального расторжения. Сам по себе факт совместного проживания и ведения общего хозяйства не влечет правовых последствий в виде возникновения права общей долевой собственности на имущество при недоказанности заключения соглашения о ее создании участниками гражданских правоотношений. Распределив бремя доказывания между сторонами, суд указал, что истцами не доказано наличие между бывшим собственником договоренности о приобретении квартиры по в общую долевую собственность и, как следствие, личное имущество наследодателя не признано предметом раздела между наследниками по закону и бывшим супругом.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Признание наследником гражданского супруга

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Статья: Иждивенство как юридический факт при наследовании по закону(Плеханова О.И., Филатова У.Б.)

(«Наследственное право», 2018, N 1)

Правовое регулирование наследования по закону в России имеет давнюю историю. Декрет ВЦИК РСФСР от 22 мая 1922 г. признавал наследниками только супруга и прямых нисходящих родственников (детей, внуков, правнуков). Уже Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

расширил этот круг, включив в него нетрудоспособных и нуждающихся лиц, находящихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, чем закрепил социальное начало наследования по закону, проявляющееся в том, что государство стремится обеспечить содержание за счет наследодателя «нетрудоспособных и неимущих родственников наследодателя, а затем уже — только его нетрудоспособных иждивенцев» . С 1928 года законными наследниками стали и усыновленные. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. включил в круг законных наследников нетрудоспособных родителей умершего. Основы гражданского законодательства 1961 г. ввели правило о наследовании по закону родителями независимо от степени их трудоспособности. С 1961 года стали наследовать и усыновители умершего. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал две очереди наследников по закону. Однако 17 мая 2001 г. в статью 532 этого Закона были внесены изменения и дополнения, благодаря которым количество очередей наследников по закону расширилось до четырех. Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) устанавливает восемь очередей наследников по закону. Таким образом, можно отметить устойчивую тенденцию отечественного законодательства к расширению круга наследников по закону .

Нормативные акты: Признание наследником гражданского супруга

Наследование по закону

Услуга «Оформление наследства «под ключ» — от 12000 рублей. Без вашего участия, в Вашу пользу.

Наследование по закону. Судебные споры

Наследование по закону возможно, если оно не изменено завещанием. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским Кодексом:

Наследники по закону

! Предупреждение адвоката: многие граждане пожилых лет часто думают, что наследниками могут быть в первую очередь родители умершего. Это не так. Закон четко оговаривает круг наследников, которые могут быть призваны к наследованию по закону.

При этом, есть очереди наследования, и если есть наследники более ранней очереди (хотя бы один), то наследники второй очереди не могут быть призваны и наделены наследственной массой.

Единственное исключение составляют случаи, когда гражданин призываемой очереди умер, и вместо него может наследовать его наследник (внук наследодателя, а при его смерти — правнук).

Очереди наследования

1 очередь — «дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют только по праву представления».

Очень важный пример: Умерла бабушка. Дочь (ее наследница 1-й очереди) не хочет вступать в наследство и рассчитывает, что вступит внучка бабушки (считая ее наследницей по праву представления — 1 очереди). Но матушка ошибается.

Пока мать жива — внучка вообще не входит в очереди наследников. Если бы матери не было ко дню смерти бабушки, то внучка могла бы вступать в наследство по праву представления (вместо умершей матери).

Но при живом наследнике первой очереди, наследники по праву представления не наследуют.

Еще пример. Не стало матери. Ее дети (их трое), родители (мать и отец) и супруг наследуют имущество и долги после матери. В браке в ипотеку была куплена квартира на имя умершей, и умиершая была единственным учредителем и руководителем ООО. В этом примере круг наследников прост и понятен, их всего 6.

Но всем ли шестерым надо вступать в наследство? И что получит каждый из тех, кто подаст заявление о вступлении в наследство? Как поступать, если дети малолетние, имеют ли право дети отказаться от принятия долгов после матери,.. и еще многие вопросы могут возникнуть в подобных ситуациях. К сожалению, единого ответа не существует.

Для каждой семьи, для аследников из разных семей ответы будут разные.

Пример о наследниках от разных браков. Умер мужчина. От первого брака у него было двое детей, от второго один ребенок. В живых мать, супруга от второго брака. Сколько наследников? Классически — 5. На самом деле возможно и меньше. Ведь кто-то может отказаться вступать в наследство после мужчины, а кому-то о его смерти вообще может быть неизвестно.

2 очередь — «полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют только по праву представления».

Очень часто из-за отсутствия документов, доказывающих родство, наследники второй или более поздней очереди (если таковая призывается) не могут подать нотариусу заявление о вступлении в наследство, так как не могут доказать родство.  А процесс сбора документов о родстве  (заказы в ЗАГС или иных организациях разных городов или стран), может затянуться на долгие месяцы. Получится, что срок для подачи документов нотариусу пропущен.

Так, у нас пришла женщина, которая действовала самостоятельно, и направила запрос в Грузию, чтобы получить свидетельство о рождении своего отца. Ответ задержался более чем на 6 месяцев. К сожалению, такие ситуации случаются.

Поэтому, как поступить в подобных случаях, спросите у наших юристов. Они могут рассказать варианты подачи документов  нотариусу или в суд,  также могут помочь провести необходимые действия по ключ.

Нанять юриста или адвоката будет, несомненно,  выгоднее, чем потерять имущество.

! Совет адвоката: Срок вступления в наследство — 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

То есть до окончания 6-месячного периода нужно заявить о своем намерении принять наследственную массу после ушедшего гражданина или своими действиями показать, что наследник его фактически принял.

Позже этого срока — только суд, только судебное доказывание, в ряде случаев восстановление пропущенных сроков, в крайних случаях — потеря имущества.

Поэтому срок очень важно не пропустить. И даже при отсутствии документов о родстве, «застолбить» свое право на наследство можно. Универсального совета, одинакового для всех, нет. Но в каждом конкретном случае гражданин может довериться грамотному адвокату или юристу  и совершить под его контролем и направлением  правильные действия.

3 очередь — «полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.»

Очереди наследования по закону, если нет наследников предыдущих очередей

«Если нет наследников первой, второй и третьей очереди,наследование по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.»

«В соответствии с Гражданским Кодексом призываются к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.»
Читайте также:  Навіть якщо договором не передбачена пеня, порушника госпзобов’язань можна притягнути до відповідальності

Очередность наследования. Право наследования по закону

Что значит соблюдать установленную законом очередность наследования? Это значит, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Рассмотрим ряд ситуаций, о которых говорит закон.

  1. «если наследники предшествующих очередей отсутствуют», то есть они  умерли или их не было вовсе. Например, умерла женщина, у которой не было ни мужа, ни детей,  пристарелые мать и отец давно скончались. Тогда к наследованию призываются наследники второй очереди. Если и их нет — третьей и т.д.
  2. если  никто из наследников не имеет права наследовать.  Об этом четко указывает закон.
  3. наследники отстранены от наследования. Сложные ситуации, когда в силу различных причин (убил наследодателя, своим бездействием привел его к смерти и пр. — доказываются в судебном порядке).
  4. наследники  лишены наследства, то есть, например, есть распоряжение наследодателя о том, чтобы ему наследство не передавать (завещание).
  5. никто  не принял наследства в установленный законом срок. Причем, для разных очередей наследования сроки будут разные.
  6. все отказались от наследства. Так тоже бывает. В нашей практике была хорошо обеспеченная старушка, которая очень не хотела что-либо делать, чтобы принимать 1/2 долю квартиры, достающуюся ей по закону. Ее пришлось долго уговаривать в интересах собственника второй 1/2 доли квартиры для будущей продажи квартиры целиком. Обычно отказываются от наследства при долгах умершего, превышающих размер наследственной массы, или после «криминальных» смертей, когда гражданам страшно даже думать о случившемся. не то что оформлять документы. 

! Добрый совет адвоката. Если смерть «криминальная» и есть подозрения, что кто-то или что-то угрожает жизни, здоровью или имуществу наследников, можно «затаиться» на время и понаблюдать за развитием событий. Но фактические действия, в будущем доказывающие, что наследство принято в срок и такой срок не пропущен, нужно сделать обязательно!

Очередность наследования определяется ч.3 Гражданского кодекса, с исключениями.

Размер долей внутри одной очереди наследования

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Если таких наследников несколько, они делят причитающуюся по закону долю на столько частей, сколько есть наследников по праву представления. Например, у деда были сын и дочь. Умерла дочь. У дочери осталось трое детей.

После смерти деда наследство по закону будут принимать сын — 1/2 доли, и трое внуков (детей дочери) по праву представления, по 1/6 каждому внуку.

! Совет адвоката. Стоит подумать о том, чтобы каждый наследник мог разумно использовать свою долю наследственной массы. Например, зачем 2-х летнему ребенку 1/6 доля автомобиля 2001 года выпуска? Можно договариваться о том, кто из наследников что получает.

! Еще совет адвоката. Переживший супруг может и должен выделить из общего имущества, нажитого в браке, супружескую долю. Она в наследственную массу не должна быть включена.

Если в браке купили имущество на деньги, которые один из супругов получил при продаже своего имущества, полученного до брака (например, подарена или унаследована квартира), в судебном порядке можно доказывать эти обстоятельства и принимать долю, большую чем 1/2, положенная по Семейному кодексу.

Изменение очередности наследования по закону

Очередность наследования по закону может быть изменена завещанием (читайте «Наследование по завещанию»), выделением долей обязательным наследникам, иными обстоятельствами.

При наследовании по закону бывают «недостойные наследники, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию себя наследниками или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке). Тогда очередность наследования может быть полностью или частично изменена».

Сложности для наследников последних очередей

Если гражданин является наследником 5-7 очередей, то достаточно трудно  доказывать родственные отношения. Документы 20-х и 19-х веков сохранились мало в каких семьях. Войны уничтожили ряд архивов.

Поэтому, если архивные органы (ЗАГС) предоставляют информацию об отсутствии запрашиваемых сведений (свидетельства о рождении, свидетельства о браке), доказывание родственных отношений возможно вести в судебном порядке.

Мы в этом можем помочь.

Наши гарантии

Мы занимаемся вопросами оформления наследства более 18 лет. Готовы оказать помощь как в обычном, так и в судебном порядке. Услуги наших специалистов в 2009 году прошли аттестацию Санкт-Петербургским Центром сертификации «Петербургская марка качества». Юридический Центр «Адвекон» получил знак качества услуг.

Обращайтесь к нам. Мы готовы Вам помочь.

Запишитесь на прием! Получите квалифицированную помощь.

Имущественные отношения сожителей, проживающих в “гражданском браке”

18.07.20

М.Полуэктов / АК Полуэктова и партнеры

Понятие «гражданский брак» в законодательстве отсутствует, но широко используется в разговорной речи. Под ним понимаются фактические семейные отношения без регистрации брака или “сожительство”. 

На лиц, проживающих в гражданском браке, не распространяются нормы Семейного кодекса РФ, посвященные супругам (в том числе о возникновении общей совместной собственности на нажитое во время брака имущество, распределении долгов и др.). 

Нет оснований для применения этих норм и “по аналогии”. Поэтому суды при разрешении споров между бывшими сожителями применяют общие правила ГК РФ. 

  • Через суд бывшие сожители, в основном, пытаются признать право общей долевой собственности на имущество, приобретенное в период сожительства, либо взыскать неосновательное обогащение.
  • Требуя признать право общей долевой собственности на имущество, приобретенное в период сожительства, и определить размеры долей в праве общей собственности, сожитель, как правило, обосновывает свой иск тем, что имущество приобреталось (или улучшалось) частично на его личные средства (возможно взятые в кредит), а оформление имущества было произведено на имя другого сожителя.
  • В судебной практике выработался устойчивый подход к разрешению подобных споров.

Истцу недостаточно доказать один лишь факт оплаты имущества из его личных средств. Также необходимо доказать, что между сожителями имелась договоренность о приобретении имущества в общую собственность, которая была нарушена (а прямых доказательств этого в большинстве случаев нет).

Таким образом, суды готовы защищать договоренности между сожителями об установлении режима общей долевой собственности на приобретаемое имущество. Причем неважно, когда эта договоренность была достигнута — до приобретения имущества или после.

С позиции права этот подход можно обосновать через запрет на заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) и недопустимость извлечения преимуществ из своего недобросовестного поведения (статьи 1, 10 ГК РФ).

Кроме того, соглашение о приобретении имущества в общую собственность при определенных условиях можно квалифицировать как договор простого товарищества (ст.1041 ГК РФ). В этом случае приобретенное за счет вкладов товарищей имущество будет признаваться их общей долевой собственностью на основании ст.1043 ГК РФ.

Допустимыми доказательствами заключения между сторонами договора простого товарищества на основании ст.ст. 161, 162 ГК РФ является письменный договор, а при отсутствии такового — письменные и другие доказательства, за исключение свидетельских показаний.

Что касается соглашения об установлении режима общей долевой собственности на уже приобретенное на имя одного из сожителей имущество, то здесь имеется одна догматическая проблема, которая игнорируется практикой.

Дело в том, что сама возможность лица, являющегося единоличным собственником вещи, по соглашению с другим лицом передавать ему долю в праве собственности на эту вещь и тем самым создавать режим общей собственности, ставится под сомнение многими юристами.

Это вытекает из п.4 ст.244 ГК РФ, согласно которому общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

Такие известные цивилисты как Суханов Е.А. и Скловский К.И., толкуя данную норму, делают вывод о невозможности собственнику создать общую собственность на неделимую вещь путем соглашения с иным лицом.

Так, Суханов Е.А. писал: «Общая собственность в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 244 ГК РФ не может быть установлена самим собственником путем отчуждения им произвольно определенной доли или долей в праве на это имущество с сохранением за собой «оставшихся» долей или доли.

Иначе говоря, собственник не вправе сам создать общую собственность на принадлежащую ему неделимую вещь, сделав предметом отчуждения установленную им по соглашению с приобретателем долю в праве своей единоличной собственности на нее» (Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 571 — 572). 

С политико-правовой точки зрения трудно обосновать необходимость такого ограничения свободы договора и прав собственника. Тем более, что это ограничение легко обойти, включив в цепочку сделок посредника с множественностью лиц на стороне приобретателя, что только усложнит гражданский оборот.

Может быть поэтому договоры о возникновении общей собственности прочно вошли в нашу жизнь. Они уже признаются Росреестром и многими судами. Сам законодатель в специальных законах предусматривает возможность расщепления единоличного права собственности на доли (например, в ст.10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (закон о материнском капитале)).

Нередко истцы вместо получения доли в праве собственности на имущество пытаются взыскать со своего сожителя неосновательное обогащение.

В этом случае ответчикам следует строить свою защиту на п.4 ст.

1109 ГК РФ, согласно которому “Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения … денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности”.

Суды, как правило, единообразно толкуют данную норму: денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств (в том числе, из неосновательного обогащения), то есть безвозмездно и без встречного предоставления — в дар либо в целях благотворительности. Причем бремя доказывания данного факта лежит на приобретателе.

Однако суды разных регионов по разному определяют направленность воли передающего лица.

Например, в апелляционном определении Новосибирского областного суда от 31.01.2017 по делу N 33-878/2017, по сути, делается вывод о том, что сам по себе факт нахождения истца и ответчика в фактических брачных отношениях не означает, что все предоставления между сожителями носят безвозмездный характер.

Ссылка на основную публикацию